誤區一、自立發現并不需要申請專利
有些人無邪的認為,自立發現的當作果就擁有常識產權。我們申請專利是為了獲得法令的庇護。有用的防止他人加害本身的權力,專利是一種壟斷權。若是我們沒有申請專利的話,你的自立發現得不到有用的庇護,若是被他人盜用之后法令是很難判定的。所以我們的自立研發當作果必然要申請專利,在我國商標專利都采用的在先申請原則,所以我們需要有很好的常識產權庇護意識,提早申請專利,防止他人惡意加害。
誤區二、專利申請等年夜規模出產之后再進行
少數人認為,專利可以在進行年夜規模出產之后再進行申請。那么這一設法必定是錯的。我們在研發了某項當作果之后,就應該標的目的專利局進行申請。產物還沒有面標的目的市場,等產物年夜規模出產之后,此時你的產物沒有歡喜,處于不受法令的庇護狀況,若是有人一旦侵權,你就沒有翻身的余地。侵權人將會以專利申請之日手藝已經被公開為由進行抗辯。你打贏訟事的機率就很是小,并且還會卷入一場訟事中讓你精神金錢都華侈失落。所以專利申請很是主要。
誤區三、一項手藝當作果只能申請一類專利
專利申請人會成見的認為,一項手藝當作果那么就只能申請一類專利呀。不外這個設法也是錯誤的。專利分為三類:發現專利、適用新型及外不雅專利。對于我們的手藝發現,我們可以同時申請這幾項專利。手藝方案也可以同時申請適用新型和發現專利。適用新型專利批得快,可盡快獲得響應庇護,凡是需1年擺布時候;發現專利則凡是需2~5年審查核準時候。
誤區四、庇護手藝當作果獨一法子就是專利申請
專利申請是庇護手藝當作果的有用體例。可是專利申請不是獨一方式。申請人還可以經由過程手藝奧秘由手藝持有人本身加以庇護。專利申請是獲得法令的有用庇護手段,當別人侵權時可以經由過程法令的強制性制裁侵權人庇護專利權人的好處。可是劣勢就是必需將手藝方案必需進行公開。而手藝當作果經由過程采用手藝奧秘加以庇護,就不會公開手藝方案,讓別人無法領會到該項手藝。
誤區五、擁有專利證書就獲得了有用的專利權
為什么擁有專利證書并不代表就擁有有用的專利權呢。原因是因為在我國適用新型以及外不雅設計專利都不進行本色審查,這就意味著你的專利可能跟他人的專利存在不異環境,可是你依舊可以獲得該項專利。可是若是一旦有人提出無效宣告,你的專利就會被無效失落,那么你就沒有擁有該項專利的專利權。所以說,擁有專利證書也紛歧心猿意馬擁有有用的專利權。
誤區六、專利產物改良不需要在申請專利
若是你之前的產物申請過專利,對于新改良的產物,不再申請專利,那么你改良事后的產物就半斤八兩于沒有申請專利。所以我們在對某項發現產物做出改良之后,需要進行從頭申請專利。
誤區七、專利申請前不做查新檢索
良多專利發現人在申請專利的時辰并沒有進行檢索就申請專利了。這種不檢索帶來的短處就是你不知道手藝方案的新奇性,手藝方案是否公開過。可是對于專利申請人對于信息檢索以及收集信息的能力低,導致手藝方案反復度高。這種對于專利申請人也是極為晦氣的。所以我們在申請專利之前,必然要進行檢索工作,一旦發現有人申請過該專利或者在相關文獻中公開過,那么我們就可以拋卻申請。對此,專利申請人可以咨詢,讓其幫忙進行檢索。
誤區八、對專利缺乏有用的辦理
專利申請之后缺乏辦理這也是國內的一種現象。可是專利對于鞭策企業成長是有很年夜幫忙的。良多企業擁有良多專利,可是無專人辦理,導致專利文件之間存在沖突關系,有的已無市場價值還在交納年費。有的專利權已經蒙受加害但企業辦理者對專利特征不領會,不克不及實時提告狀訟,還有的則是專利文書撰寫的申請質量差,不克不及起到應該有的庇護感化。
誤區九、先頒發論文或當作果判定再申請專利
有些發現人取得研究當作果后急于頒發文章或當作果判定,而沒有想到先申請專利庇護。因為頒發文章或當作果判定不成避免地要公開手藝內容,使專利申請掉去新奇性而得不到庇護。筆者在專利代辦署理過程中就曾碰到過某單元的一件極具市場前景的專利申請因過早頒發學術文章而不得不拋卻。
誤區十、手藝方案交接不清晰
良多單元的發現人提交的專利申請文件很是簡單,有的甚至只有幾句話,手藝方案完全沒有交待清晰,這給專利代辦署理人建造正式專利申請文件帶來很年夜堅苦。要求發現人供給更多的手藝方案時,他們會以手藝保密為由回避,表白這些發現人沒有把握好保密與公開的度。他們只是一味要求保密,害怕多透露一點手藝信息,而恰好輕忽了公開不充實的問題。年夜量的案例表白,若是一件專利申請被審查員以手藝方案公開不充實為由而發出審查定見通知書,則這件專利申請有98%的可能被駁回。這一點但愿引起發現人的高度正視。
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