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軟件著作權申請多少錢?經常碰到申請軟件著作權的朋友問這個問題,有的還問一個要多少錢,軟件著作權申請多少錢一個等等,這里一并回復一下,軟件著作權申請,官方是不收費的,也就是說,官方不要錢,從2017年就開始不要錢了,以前是要錢的。其它費用,就是郵寄材料的,一般30-50就夠了。
但是這個不收費是有一個前提,就是不能加急,還有就是整個過程自己操作,大約2個月能拿到證吧,如果想在3個工作日拿證,5個工作日拿證,那么這個是要費用的,這叫著作權加急。
不少朋友,花時間咨詢,又打印代碼,填寫材料等過程的時候,不斷咨詢這個,咨詢那個,那么,有的公司是收咨詢費用的,一般也就是200左右,如果委托代理公司來做的話,目前普遍是300一件,這個基本都是不成功不收費的。還有這個軟件著作權是保護代碼的,如果同樣的功能,你用VB做的,人家是C做的,那么這可以申請兩個不同的著作權。
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深圳商標注冊流程 (一)商標查詢(申請人首先要選擇要注冊的商標,文字商標注冊前一定要進行查詢。掌握商標審查標準是最基本的要求,最重要的是熟悉商標局內部的一些審查慣例。也可以委托商標代理人進行查詢,不過這需要支付一定的費用,但準確率也會有相應的提高。) (二)提交商標申請 申請商標根據申請人的不同,商標的申請材料會略有不同。 深圳商標注冊材料:《商標注冊申請書》一式一份,由申請人蓋章; 《商標代理委托書》一式一份,由申請人蓋章; 申請人營業執照復印件; 注意:國際類別,以及申請商標指定使用的商品和 / 或服務項目; 商標圖樣5份;指定顏色的,并應當提交著色圖樣5份、黑白稿1份。 (三)商標申請的審查 商標形式審查:內容是申請文件的審查、對商標圖樣規格、清晰程度及必要的說明的審查、分類審查。 審查的結果有三種:受理通知書、補正通知書、不予受理通知書。 商標實質審查:實質審查是是,商標注冊主管機關對商標注冊申請是否合乎商標法的規定所進行的檢查、資料檢索、分析對比、調查研究并決定給予初步審定或駁回申請等一系列活動。 經過3個月的商標公告,無異議后頒發商標證書。 注意:組合商標可以采取分開注冊。組合商標綜合了各種要素之間的不同特點,具有圖文并茂、形象生動、易于識別等優勢,加之組合商標大大節省了分開注冊的費用。 商標類別要準確,除了考慮公司當前的業務需求外,還需要為后續可能的商業策略做好充分的布局。 駁回復審要及時,在程序上,所有被商標局駁回的商標申請,以后均可以在規定日期內向商標評審委員會申請駁回復審,要求重新裁定。這相當于一個重新爭取的機會,一定要注意把握。 二、商標注冊的相關時間安排 一般提交申請之后15天到一個月左右,下發商標受理通知書: 審查時間形式審查和商標實質審查,9個月以內。 審查通過后會有商標3個月左右的公告期 公告期結束后,頒發商標證書。
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演說榮國府書中故事發生在京城賈府,為寧國公賈演、榮國公賈源之家宅。據冷子興演說,寧國公長孫名賈敷,八九歲上死了;次賈敬襲官,而一味好道,把世襲的官爵讓給了兒子賈珍,自己出家修道;賈珍無法無天,尋歡作樂,生賈蓉,兒媳秦可卿。榮國公長孫名賈赦,生賈璉,兒媳王熙鳳;次賈政;女賈敏,嫁林如海,中年而亡,僅遺一女林黛玉。賈政娶王夫人,生長子賈珠,娶了妻(李紈),生了子(賈蘭),一病就死了;長女元春,入宮為妃;又得次子,銜玉而誕,玉上有字,乳名寶玉。人人都以為賈寶玉來歷不小,賈母尤其溺愛。 [6] 賈寶玉長到七八歲,聰明絕人,然生性鐘愛女子,常說“女兒是水作的骨肉,男人是泥作的骨肉”。人人皆以為他將來不過是個色鬼,賈政也不大喜歡他,對他管教甚嚴,因為都不知他是正邪兩賦而來。 [6]
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2019年度
南通法院知識產權司法保護
十大案例
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01
湯某等假冒注冊商標罪、非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪案
【案情摘要】
湯某為謀取非法利益,未經相關注冊商標權利人許可,從陶某軍處購買部分假冒“東成”牌電動工具的商標標識及說明書、外包裝紙箱、從他人處購買部分假冒“牧田”、“makita”牌電動工具的商標標識及說明書、從包某忠處購買標有假冒“東成”字樣的大塑料包裝盒,并從他人處購買電動工具零配件,在其租用的被告人包某忠經營的廠房內組裝假冒的“東成”、“牧田”、“makita”牌各類型號電動工具。2017年1月至2018年3月期間,湯某陸續組裝上述假冒注冊商標的各類電動工具進行銷售,非法經營額計793463元,另于2018年3月14日被查獲假冒“牧田”品牌的0810電鎬300臺,價值51000元,非法經營額合計844463元。被告人包某忠、張某香與湯某被告人共謀后,從外地購進假冒“東成”標識的模板,并于2017年8月起生產假冒“東成”牌充電型電鉆電錘、相配套的帶有“東成”標識的塑料包裝盒。包某忠、張某香實施生產、銷售假冒“東成”牌電動工具的非法經營額合計130670元。陶某軍為獲取非法利益,未經相關注冊商標權利人許可,于2017年8月至2018年2月期間,委托被告人秦某彬生產帶有“東成”注冊商標標識的角磨機、切割機、手電鉆等型號電動工具的外包裝盒78070件,非法經營額計160108元,后加價銷售給湯某等人。經審理,啟東法院一審判決:被告人湯某犯假冒注冊商標罪,判處有期徒刑三年三個月,并處罰金四十五萬元。被告人包某忠犯假冒注冊商標罪,判處有期徒刑一年三個月,緩刑二年,并處罰金八萬元。被告人張某香犯假冒注冊商標罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年六個月,并處罰金五萬元。被告人陶某軍犯非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪,判處有期徒刑一年,并處罰金九萬元。被告人秦某彬犯非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪,判處有期徒刑一年,并處罰金九萬元。一審判決后,湯某向南通中院提起上訴。南通中院二審裁定駁回上訴,維持原判。
【典型意義】
目前知識產權犯罪案件呈現出集團犯罪或共同犯罪的趨勢,對于涉嫌共同犯罪的,要按照被告人在犯罪行為中所起的作用定罪量刑。對于假冒兩種以上注冊商標、非法經營額巨大等犯罪情節特別嚴重的,即便被告人有悔罪等情節,也不宜適用緩刑,應通過判處實刑,懲戒和震懾知識產權犯罪行為。本案依法對被告人湯某判處有期徒刑實刑處罰,充分反映了南通法院打擊侵犯知識產權犯罪的決心,借此告誡市場經營主體必須誠信經營,尊重他人知識產權,否則就可能會受到刑罰的嚴厲制裁。
02
羅萊某股份有限公司訴崇川區某家紡廠商標侵權糾紛案
【案情摘要】
原告羅萊某股份有限公司系第4167104 號“”注冊商標、第4902138號“”注冊商標、第4902137號“”注冊商標的商標專用權人。原告經公證取證發現崇川區某家紡廠通過互聯網銷售涉嫌侵害原告上述商標權的商品。南通中院曾于2016年3月17日判決崇川區某家紡廠于判決生效之日起立即停止銷售侵犯第4902137號“”、第4902138號“”注冊商標專用權的產品,并賠償經濟損失及為制止侵權行為所支出的合理費用共計3萬元。本案中崇川區某家紡廠在1688網站網頁上宣傳銷售的兩款家紡產品在外包裝、吊牌上分別使用了“”、“”和“”的標識,而上述標識與原告相應的注冊商標一致,所售商品與原告注冊商標核定的商品屬同一類別。據此,通州法院判決:被告立即停止侵權,并賠償原告經濟損失及為合理費用共計9萬元。一審判決后,雙方均未提起上訴。
【典型意義】
《商標法》第六十三條規定,對惡意侵犯商標專用權,情節嚴重的,可以在按照上述方法確定數額的一倍以上三倍以下確定賠償數額。本案中崇川區某家紡廠是典型的重復侵權,法院在裁判過程中援引《商標法》懲罰性賠償條款,在確定損失金額的基礎上,做出懲罰性賠償判決。懲罰性賠償機制的確立,讓惡意侵權者面臨得不償失的沉重代價,有利于破解權利人維權成本高昂的困境,進一步激發權利人主動維權的積極性。作為南通地區目前少有的懲罰性賠償案例,對依法適用懲罰性賠償利器遏制商標侵權行為,進一步提升南通地區商標權保護水平和營商環境具有重要意義。
03
上海某企業登記代理有限公司訴中飲巴比某股份有限公司侵害商標權糾紛案
【案情摘要】
原告上海某企業登記代理有限公司先后于2011年、2014年10月21日申請注冊了第8742331號“”商標、第12266295號“”商標,核定使用類別均為第30類:“咖啡;餡餅(點心);糕點;面條;豆漿;調味品”。2005年、2006年,被告中飲巴比某股份有限公司的法定代表人劉某平先后注冊了第3762290號“”、第4167000號“”商標,核定類別亦均為第30類:包子。被告關聯公司上海某股份有限公司和上海中飲某公司在全國范圍內取得諸多榮譽,已具備較大影響力和市場規模。2006年,劉某平還向國家知識產權局申請第200630040827.1號包裝袋(豆漿軟袋)外觀設計專利,其正視圖上部有“巴比豆漿”字樣。2007年,上海某股份有限公司向上海市版權局申請塑料包裝袋圖案美術作品版權登記,登記號09-2007-F-033號,塑料包裝袋正視圖上有“巴比豆漿”字樣。被告加盟店面門頭印有“”、“”標識,銷售的甜豆漿上印制了“”標識。被告“巴比饅頭官網”上也使用了“”標識,旗下產品包含豆漿、包子等。原告以被告侵害其商標權為由訴至法院。南通中院經審理認為,被告使用行為并不會與原告商標造成混淆誤認。據此,駁回原告的訴訟請求。被告向江蘇省高院提起上訴后又撤回上訴。
【典型意義】
足以使相關公眾對使用商標和被訴商標的商品來源產生誤認,或者足以使相關公眾認為使用商標和被訴商標經營者之間具有許可使用、關聯企業關系等特定聯系的,屬于《商標法》所規定的導致商標混淆的情形。判斷是否侵犯注冊商標專用權,關鍵要看相關公眾的一般注意力是否會對相同或類似商品或服務的來源產生混淆或誤認,行為人是否借用他人注冊商標的信譽為自己謀取不正當利益。在審查是否構成混淆時,要注意考量注冊商標的知名度、被訴商標的具體使用方式、被訴侵權人使用被訴商標的主觀意圖及權利人注冊商標是否存在惡意等情形,在此基礎上做出綜合判斷。
知識產權制度設立的初衷是激勵創新,促進經濟增長和社會進步。但知識產權惡意訴訟行為人起訴的真實目的并非制止侵權、保護創新,而是意圖通過看似正當的司法程序牟取不正當利益,或者通過消耗對手的人力、物力和財力,侵害對方的經濟利益、企業形象和商業信譽。面對已經嚴重妨礙他人選擇和使用商標自由的大規模惡意搶注注冊商標卻不實際從事生產、經營活動的行為,即便法院在個案中無權否定注冊商標的效力,但并非毫無作為,可以在商標侵權比對時從嚴審查,結合商標知名度、混淆的具體情形及當事人主觀意圖綜合評價侵權與否。
04
蘇州某牙博士口腔診所有限公司訴如皋某牙博士口腔門診部有限公司侵害商標權及不正當競爭糾紛案
【案情摘要】
原告蘇州某牙博士口腔診所有限公司于2016年注冊了第14167559號“”商標,于2017年注冊了第19400607號“”商標,核定類別為第44類,包括醫療診所、牙科整形外科、遠程醫療服務、牙齒正畸服務等。原告經長期發展,已成立二十二家連鎖機構,并通過JCI(國際醫療衛生機構認證聯合委員會)認證。被告如皋某牙博士口腔門診部有限公司于2016年4月成立,經營范圍為:口腔科、醫學檢驗科等服務。被告在其經營場所店外招牌上使用了“牙博士”、“牙博士口腔”字樣,并將原告的關聯企業列為被告連鎖機構對外宣傳。原告以被告行為構成商標侵權及不正當競爭訴至法院,南通中院經審理認為,被告構成侵權,判令賠償原告經濟損失及維權合理費用共計105萬余元。被告向江蘇省高院提起上訴后又撤回上訴。
【典型意義】
根據《反不正當競爭法》,經營者在市場交易中,應當遵循自愿、平等、公平和誠實信用的原則,遵守公認的商業道德。商標、商號等商業標識是市場經營者的商譽載體,是區分商品或服務來源的重要標志。對他人在先使用并具有一定知名度的商業標識,不得惡意攀附,否則將會導致相關公眾混淆,進而損害他人的合法權益,并不當提升自身的競爭優勢。案涉“牙博士”商標于2016年已獲準注冊,原告的核心字號“牙博士”經原告長期大量的宣傳和廣告投入,在行業內已具有較高的知名度。被告作為同業競爭者,并與原告處同一領域,在經營中對他人已在先使用、并具有一定知名度的商業標識有合理避讓義務,但其明知申請“牙博士”字號會讓相關公眾造成誤認,仍將“牙博士”登記為核心字號并對外經營,主觀上具有攀附故意,明顯有違誠實信用原則,構成不正當競爭。目前,國家的知識產權戰略更趨向于嚴格保護,本案通過提升判賠額度,對企業不誠信經營行為給予嚴厲懲處。通過裁判的示范效應,鼓勵企業誠信經營,形成良性競爭機制,營造知識產權司法保護的有力氛圍。
05
李某華與俞某軍商標權權屬糾紛
【案情摘要】
2015年,俞某軍經核準受讓了第6982259號“鐵拳”商標。同年,南通鐵拳某有限公司成立,俞某軍、俞某美為公司股東,俞某美與本案原告李某華系夫妻關系,原、被告雙方存在共同合作經營關系,后雙方因故結束合作關系,并簽訂和解協議,在協議中約定鐵拳商標為雙方共同持有。后原告要求被告協助辦理案涉商標轉讓手續未果,故訴至法院,請求:判令將“鐵拳”商標轉讓給雙方共同共有。一審啟東法院認為,被告簽訂協議后借故不予協助辦理商標轉讓手續有失誠信,對原告訴請予以支持。一審判決后,被告向南通中院提起上訴。南通中院二審判決駁回上訴,維持原判。
【典型意義】
商標權作為知識產權的一種,其重要作用是區分和識別商品來源。隨著品牌意識以及知識產權意識的加強,商標在經濟社會中發揮著巨大作用,讓更多的企業以及個人認識到商標的價值。與商標注冊相比,商標轉讓不僅在時間和效率上存在著諸多優勢,還能減少受讓人的推廣運營成本。《商標法》在商標轉讓程序中設置一定的條件,但未規定其他主體可以為商標轉讓設置附加條件。本案判決明確了在雙方符合《商標法》規定的商標轉讓條件前提下,不得以經營行為或者產品質量等原因,為商標轉讓另行設置前置或者阻卻條件,而應按照誠實信用原則,全面履行協助義務,以便使商標盡快發揮其經濟功效。
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南京某琉璃鯨餐飲管理有限公司訴開發區某琉璃鯨飲品店侵害著作權糾紛
【案情摘要】
2018年11月8日,案外人鳳某向國家版權局申請辦理了名為“鯨”、“琉璃鯨”兩幅作品的著作權登記,載明創作品作完成及發表時間均為2018年4月16日。2019年,鳳某與原告簽訂了《著作權轉讓合同》,將上述美術作品著作權轉讓給原告。被告的飲品杯及購物袋印有“鯨”及“琉璃鯨 The Whalet Tea”字樣。此外,被告在大眾點評網及美團網上均有“鯨”字樣的宣傳內容。被告使用的“鯨”字樣與原告案涉美術作品“鯨”基本一致,使用的“琉璃鯨 The Whalet Tea”呈上下排列,其中“琉璃鯨”與原告案涉美術作品“琉璃鯨”基本一致。原告訴至南通中院,請求停止侵權并賠償經濟損失及合理費用共計5萬元。被告在庭審過程中提交了國作登字-2018-F-00673205號《作品登記證書》,其載明美術作品“琉璃鯨”的作者和著作權人為上海某企業管理咨詢有限公司,創作完成時間為2018年7月5日,首次發表時間為2018年7月6日。南通中院經審理認為,被告提供作品載明的首次發表時間晚于原告,亦無其他證據能夠證明上海某企業管理咨詢有限公司創作、使用“鯨”和“琉琉鯨”美術作品的事實,故判令被告停止侵權,賠償原告包括合理維權開支在內的經濟損失16000元。一審判決后,雙方均未提起上訴。
【典型意義】
隨著飲品市場的迅速發展,各類飲品加盟店如雨后春筍,然而并非每一個許可主體都是完整的著作權人,很多主體本身并非著作權人或者權利存在瑕疵。在此情況下,許可他人使用必然會造成加盟者侵犯著作權人合法權益。在我國實行作品自愿登記的前提下,作品登記證書不是當然的著作權權屬證明。本案向經營者剖析了在著作權侵權案件中,法院對作品登記證書的效力認定以及認定著作權歸屬過程中的證據采納問題。各經營主體在簽訂特許經營合同時,應全面、充分考察許可方權利,以免在支付高昂加盟費后,不僅不能享受相應的權益,反而會陷入無限訟累之中。
07
葉某某訴南通某綠博園有限公司侵害著作權糾紛案
【案情摘要】
2016年4月,被告南通某綠博園有限公司通過其微信公眾號發布了《“發現植物之美”攝影大賽》賽事征集公告。同年5月,原告葉某某依大賽要求向被告指定的郵箱進行投稿,但至一審起訴時為止,被告未發布有關比賽結果消息,后原告發現被告微信公眾號的多篇文章中使用了其投稿的作品。此外,被告還在其官網及在“叮勾網”、“南通旅游”微信公眾號、“通州發布”微信公眾號中使用了原告的攝影作品,用作自身景區宣傳。原告以被告侵害其信息網絡傳播權為由訴至法院,通州區法院一審認為,被告使用方式超出了賽事征集范圍,應停止侵權、賠償損失。一審判決后,被告不服向南通中院提起上訴。南通中院二審認為雙方之間不構成委托創作關系,被告未經原告許可,擅自使用其作品構成侵權。遂判決駁回上訴,維持原判。
【典型意義】
企業經營過程中,經常會涉及到向社會公眾征集攝影作品、廣告標語等,既可以吸引公眾的眼球、擴大自身的影響力和知名度,又可以通過匯集眾人智慧獲取滿意的作品,有利于企業的發展。但如果不對征集作品的權利歸屬及使用方式進行明確約定,則可能產生著作權上的糾紛。著作權法上的委托創作合同關系,主體雙方都應該是特定的,即委托人和受托人是明確、具體的,并以該雙方的名義簽訂合同,直接規定雙方的具體權利義務,明確著作權的歸屬。本案被告發布的賽事征集廣告無委托他人創作作品的意思表示,亦未對參賽作品歸屬及使用、報酬等事項作任何約定,不能認定被告據此取得作品著作權,其未經原告許可擅自進行商業性使用,依法應承擔停止侵權、賠償損失的責任。本案的判決對于企業向社會征集作品的行為具有法律上的指引意義。
08
田某與馮某特許經營合同糾紛案
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